一、知識產權領域內懲罰性賠償規(guī)定是什么?
知識產權領域內懲罰性賠償規(guī)定是存在著重復侵權或者其他類型的侵權行為,適用懲罰性賠償,具體的情形如下。
1、重復侵權。對于重復侵權應當屬于“惡意侵犯商標專用權”,適用懲罰性賠償,一般爭議較少,但問題在于如何定義重復侵權。重復侵權應包括狹義和廣義兩種定義。狹義的重復侵權僅指針對同一權利的再次侵權行為。廣義的重復侵權則不限于同一權利及同一權利人,而是指對同一類權利的重復侵權行為。
在確定侵犯商標權是否適用懲罰性賠償時,不應限于狹義的重復侵權,廣義的重復侵權同樣應當適用懲罰性賠償。即侵權主體此前存在需要承擔賠償責任的商標侵權劣跡,無論再次侵犯的是否為同一枚商標,是否為同一商標權人的商標,只要是在同一種或類似商品上,或者關聯(lián)商品上,同一侵權主體再次侵犯商標權并需要承擔賠償責任,均屬于重復侵權。原因在于,商標的顯著識別特性使得商標權的檢索比其他知識產權容易,在相同或類似商品上有過侵權行為的主體應當負有更高的注意義務。此前的侵權行為理應使得侵權方對此類商品的市場狀況有進一步的了解,有鑒于此前侵權的教訓,善意的市場主體理應主動進行檢索以避免再次侵犯他人商標權。
因此,在相同類似商品的再次侵權,無論是否針對相同商標或相同權利人,在無充分相反證據(jù)的情況下,應被視為“惡意侵犯商標專用權”,進而面對較之以往更加嚴厲的懲罰性賠償。換言之,對重復侵犯商標權的行為適用懲罰性賠償,意在強化市場主體的商標專用權意識,同時嚴懲以侵犯商標專用權為業(yè)的情形。
2、侵權者曾與商標權人簽訂過或涉及被侵權商標的許可合同、代理合同或產品銷售合同,在合同履行期內,以及合同終止或解除后,從事針對該商標侵權行為,應當屬于“惡意侵犯商標專用權”。許可使用方、代理商或經銷商,對被侵權商標十分熟悉,如果其從事侵犯該商標的行為,可以推定不存在過失的可能。在無相反證據(jù)的情況下,其主觀心態(tài)應當認定為基于此前在經營中對商標的使用和了解,謀取該商標所蘊含的商業(yè)利益,即存在謀取不正當利益的“邪惡動機”,較之普通故意主觀惡性更強,應認定為“惡意侵犯商標專用權”。
同時需要指出,此類侵權行為在損害后果方面比其他普通主體的商標侵權行為更為嚴重,原因在于此類侵權者此前曾基于合同關系合法使用被侵權商標或銷售過被侵權商標的產品,熟悉商品的銷售渠道和特征,對消費者而言必然更加具有欺騙性,對被侵權商標的市場美譽度貶損更為嚴重。鑒于此類商標侵權行為侵權主體的主觀惡性較強,對被侵權商標損害較大,應當對該類商標侵權行為適用保護力度更大的懲罰性賠償,懲罰本次侵權行為的同時嚇阻類似商標侵權行為再次發(fā)生。
但并非所有與被侵權商標有關的合同均屬于上述情況。合同性質應與商標的實際使用緊密關聯(lián),代理注冊或對商標進行廣告宣傳等合同的簽約方,雖然其對該商標較為熟悉,但因其此前未銷售過標注有該商標的商品,不應認定為“惡意侵犯商標專用權”,而僅為普通商標侵權行為。同理,僅僅與商標權人就許可合同、代理合同或產品銷售合同進行磋商,但最終未簽訂協(xié)議,也不屬于上述“惡意侵犯商標專用權”的情形。
二、侵權認定
侵權行為發(fā)生時,被侵權商標已達到馳名程度,在相同類似商品上使用與馳名商標相同或基本相同的商標,構成“惡意侵犯商標權”。此類侵權行為不同于對馳名商標在其他類別商品上的復制、摹仿或翻譯等侵權行為,對馳名商標的跨類保護,以及是否構成對馳名商標的復制、摹仿或翻譯,需要進行司法或行政程序上判斷。但基于馳名商標的知名度,在該商標賴以馳名一類商品上,使用與馳名商標相同,或者消費者很難區(qū)分的基本相同的商標,一般市場主體均可以判斷屬于商標侵權行為。因此,此類侵權行為明顯假借馳名商標的市場知名度和美譽度,圖謀不正當?shù)纳虡I(yè)利益,主觀惡意明顯,屬于“惡意侵犯商標專用權”,理應對此類商標侵權行為適用懲罰性賠償。
在日常生活當中,我們國家關于知識產權這方面的領域保護力度越來越大,知識產權它在大的法律當中有知識產權法來進行規(guī)制,而在小的方面有商標權法以及具體的著作權法,在侵權發(fā)生之后不僅僅需要彌補損失,而且還存在著很多的一些懲罰性賠償措施。
法律上懲罰性賠償是什么
懲罰性賠償制度適用的范圍、例外有哪些?
民法總則懲罰性賠償是什么?
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